Понятие и формы недобросовестной конкуренции на товарных рынках. Понятие и формы недобросовестной конкуренции Недобросовестная конкуренция на товарном рынке

ГЛАВА 1. НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ

1. Проблема конкуренции в экономической и правовой теории

2. Недобросовестная конкуренция как действия, направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности

3. Противоречие актов недобросовестной конкуренции положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности, справедливости

4. Правовые последствия недобросовестных конкурентных действий

ГЛАВА 2. ФОРМЫ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

1. Недобросовестные конкурентные действия, касающиеся информации о конкуренте и его продукции

2. Недобросовестные конкурентные действия, связанные с продажей, обменом или иным введением в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации

3. Недобросовестные конкурентные действия, связанные с дезорганизацией производственного процесса конкурента

ГЛАВА 3. ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

1. Особенности юридической ответственности за акты недобросовестной конкуренции

2. Юрисдикционные способы борьбы с недобросовестной конкуренцией

3. Нсюрисдикционные способы борьбы с недобросовестной конкуренцией

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.

Понятие и роль конкуренции на товарных рынках

Система государственного регулирования экономики , сформировавшаяся во всех индустриально развитых странах, в качестве обязательного элемента предусматривает создание благоприятных условий для развития конкурентной среды на рынке товаров и услуг. Конкуренция "правит" рыночной экономикой и выступает необходимым ее элементом.

Конкуренция определяется Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" как соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке (п. 7 ст. 4 ЗоЗК).

Под конкуренцией в широком смысле слова предлагается понимать процесс соперничества (борьбы) хозяйствующих субъектов за преимущества на рынке с использованием различных методов. В узком смысле слова (в целях законодательства) конкуренция может быть определена как "процесс соперничества на рынке между хозяйствующими субъектами (группами лиц) за достижение преимуществ с целью получения наиболее выгодных условий сбыта товаров в пределах, установленных законом".

Конкуренция возникает, если хозяйствующие субъекты осуществляют деятельность на определенном товарном рынке исходя из принципа соперничества и при условии, что каждый из них должен единолично влиять на общие условия такого рынка.

Добросовестная конкуренция - это состязательность хозяйствующих субъектов, при которой реально обеспечиваются равные условия функционирования всем без исключения субъектам рыночных отношений и сбалансированность их интересов.

  1. Статья 8 Конституции РФ закрепляет основополагающий принцип рыночной экономики - свободу конкуренции.
  2. Пункт 2 ст. 34 Конституции РФ устанавливает запрет экономической деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.
  3. Статья 74 Конституции РФ запрещает на территории Российской Федерации установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств, признавая существование единого экономического пространства в государстве необходимым условием поддержания конкуренции.

В целях установления правовых основ регулирования конкурентных отношений и пресечения недобросовестной конкуренции на товарных рынках принят ряд Законов: Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", Федеральный закон от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ "О естественных монополиях " и Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

Условия возникновения конкуренции на товарных рынках:

  1. наличие на рынке большого количества продавцов товаров. Конкуренция в отличие от монополии предполагает существование на рынке нескольких взаимодействующих между собой субъектов, тогда как монополизированный рынок, как правило, представлен только одним субъектом;
  2. свобода выбора коммерческой деятельности продавцов товаров. Каждый из продавцов может вступать в связи с теми субъектами рынка и в том порядке и на таких условиях, какие представляются ему наиболее выгодными с коммерческой точки зрения;
  3. соответствие спроса предложению. Продавец должен выходить с товаром на рынки, которые обеспечены потребительским спросом, и, напротив, покупатели должны иметь выбор различных товаров различных производителей. Дефицит товара ограничивает свободу конкуренции.

Функции конкуренции на рынках товаров:

1. Функция регулирования. Конкуренция призвана регулировать ассортиментные и качественные характеристики товаров с целью достижения их наибольшего соответствия требованиям покупателей на конкретном рынке. Конкуренция является важнейшим ценообразующим фактором рынка.

2. Функция мотивации. Конкуренция, с одной стороны, предоставляет продавцам шанс извлечения прибыли, большей, чем у конкурентов, что является серьезным внутренним стимулом для развития товарного рынка. С другой стороны, продавец постоянно подвержен риску, связанному с неверной оценкой рыночной ситуации, изменением спроса покупателей и общей экономической ситуации на макроуровне, что сдерживает его от неоправданной рискованной торговой политики.

Конкуренция позволяет стимулировать предпринимателей к выпуску наилучшей по качеству и цене продукции и снижению издержек производства. Также и торговля конкурентоспособной продукцией позволяет оптовым продавцам в условиях конкуренции получать наибольшую прибыль. В противном случае хозяйствующий субъект терпит убытки и вытесняется с рынка более удачливыми конкурентами.

3. Функция распределения. Конкуренция не только включает стимулы к более высокой продуктивности, но и позволяет распределять доход среди цепочки продавцов, посредников и покупателей на оптовых рынках, включенных в процесс продвижения товара от производителей к конечным потребителям. Это соответствует существующему в конкурентной борьбе принципу вознаграждения по результатам.

Сегодня контроль за состоянием конкурентной среды на рынках осуществляется на основании Приказа ФАС России от 28 апреля 2010 г. N 220 "Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке" (далее - Порядок 2010). Современный Порядок анализа и оценки состояния конкурентной среды представляет собой новую редакцию действовавших ранее Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках, утвержденного Приказом ФАС России от 25 апреля 2006 г. N 108, Приказом МАП России от 20 декабря 1996 г. N 169, и Методических рекомендаций по определению границ и объемов товарных рынков, утвержденных Приказом ГКАП России от 26 октября 1993 г. N 112. В качестве его положительных особенностей можно отметить введение этапов определения характеристик товарного рынка, организацию более жесткой структуры аналитического отчета, введение системы критериев, позволяющих принимать однозначные решения по определению границ товарного рынка; уточнены категории продавца и покупателя, потенциальных продавца и покупателя, оптовых и розничных рынков, смежных рынков и вертикально интегрированных хозяйствующих субъектов, взаимозаменяемых по производству товаров. Кроме того, положения нового Порядка определяют условия, которые могут признаваться ограничивающими конкуренцию, а также уточняют, что может рассматриваться в качестве положительного эффекта от совершаемых сделок в социально-экономической сфере.

В связи с увеличением роли государства в регулировании конкурентных отношений в России сегодня важную роль играет понятие "государственная конкурентная политика", которая представляет собой комплекс последовательных действий, осуществляемых субъектом (субъектами) в отношении определенных объектов с определенной целью, и предполагает установление обязательных правил, поддерживаемых соответствующими механизмами, обеспечивающими соблюдение данных правил хозяйствующими субъектами. Современное состояние государственной конкурентной политики характеризуется рядом особенностей:

  1. в структуре органов российской государственной власти нет единого органа, который был бы ответствен за осуществление всего комплекса мер, направленных на создание и развитие конкуренции;
  2. в функции ФАС России не входит формирование и осуществление конкурентной политики в части создания и развития конкуренции;
  3. нормативные правовые акты в этом отношении не содержат конкретных мер по развитию конкуренции и носят в большей степени декларативный характер;
  4. в сфере регулирования конкуренции основной акцент делается на защитных мерах.

Основными направлениями развития конкурентной среды сегодня являются:

  1. активное развитие конкуренции на товарных рынках;
  2. дальнейшее совершенствование механизмов защиты конкурентных отношений: совершенствование закона о конкуренции, совершенствование санкций за нарушения в сфере конкуренции, создание механизмов защиты пострадавших субъектов;
  3. поддержка малого и среднего бизнеса, который напрямую страдает от высокой монополизации и олигополизации рынка;
  4. повышение уровня качества продукции;
  5. формирование системы информирования участников рынка о возможности использования конкурентного законодательства для защиты своих интересов, отсутствие пропаганды рыночных конкурентных отношений.

Стимулирование развития конкуренции на товарных рынках

В зависимости от выявленных причин неразвитости конкуренции действия антимонопольных органов, стимулирующие конкуренцию, могут быть направлены на:

1) увеличение числа хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке путем:

а) снижения барьеров входа на рынок, и прежде всего меры по активизации инвестиционного процесса;
б) содействия развитию межрегиональной и международной торговли;
в) разделения хозяйствующих субъектов, уличенных в антиконкурентных действиях;
г) содействия предпринимателям , желающим вступить на данный товарный рынок;
д) принятия решений, ограничивающих процессы слияний, соглашений между действующими на рынке субъектами и т.п.;

2) повышение конкурентоспособности действующих на данном товарном рынке субъектов;

3) ограничение рыночного потенциала субъектов рынка, в случае если эти субъекты занимают на рынке доминирующее положение.

Ограничение конкуренции на товарных рынках

Все виды мер правового воздействия, ограничивающих конкуренцию , условно можно разделить на две большие группы: 1) меры, законодательно ограничивающие деятельность, которая может препятствовать формированию конкурентной среды; 2) меры, императивно запрещающие такую деятельность.

И та, и другая группа мер направлены на развитие конкуренции путем введения ограничений на деятельность субъектов рынка , которые могут препятствовать добросовестной конкуренции.

Существенным их отличием друг от друга является различный правовой режим. Меры, ограничивающие деятельность, препятствующую формированию конкурентных отношений на рынке, носят характер позитивных обязываний субъектов коммерческой деятельности, которые могут выражаться в:

1) установлении специальных правил, связанных с различными видами объединений субъектов на рынках, которые могут нанести вред конкуренции (например, для деятельности групп лиц, их объединений или отдельных видов лиц на рынке, а также для заключения соглашений между ними);

1. Группа лиц. В рамках законодательства о конкуренции понятие "группа лиц" рассматривается как устойчивое формирование, способное вести скоординированную политику на определенном рынке.

Понятие "группа лиц" призвано установить такие взаимосвязи между участниками рынка, которые позволяют рассматривать их как единого хозяйствующего субъекта, имеющего единый экономический интерес. Квалификация группы лиц как единого хозяйствующего субъекта имеет большое значение, поскольку меры государственного антимонопольного регулирования могут применяться не только к одному из ее участников как к отдельному хозяйствующему субъекту, но и ко всем участникам группы лиц.

Статья 9 ЗоЗК устанавливает широкий перечень условий, применяемых при формировании группы лиц, который складывается из различного вида отношений: распорядительных, договорных, управленческих, профессионально-управленческих, родственных, организационно-правовых и смешанных, содержащих в себе элементы перечисленных выше видов отношений. Исходным в таком базовом отношении является критерий контроля одного лица над другим в различных формах: 1) в форме владения контрольным пакетом акций; 2) в форме осуществления функций единоличного исполнительного органа; 3) в форме возможности дачи обязательных указаний на основании договора ; 4) в форме назначения исполнительного лица общества и т.п.

Таким образом, исходным в определении группы лиц является вертикальное отношение, основанное на принципе контроля; в таком отношении всегда присутствуют лишь два лица - контролирующее и подконтрольное.

Федеральным антимонопольным органом утверждена форма представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, с указанием оснований, по которым такие лица входят в эту группу.

Антимонопольный орган осуществляет государственный контроль над экономической концентрацией, осуществляемой группой лиц, путем рассмотрения и размещения на официальном сайте ФАС России в сети Интернет перечня лиц, входящих в одну группу, на основании вышеуказанной формы перечня этих лиц.

2. Аффилированные лица. Под аффилированными лицами Закон о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках понимает физических и юридических лиц , способных оказывать влияние на работу юридических и (или) физических лиц , осуществляющих предпринимательскую деятельность (ст. 4 Закона (приложение N 12)). Понятия "аффилированные лица" и "группа лиц" относятся друг к другу как общее к частному, поскольку лица могут быть признаны аффилированными и по иным критериям, а не только в связи с принадлежностью к группе лиц. Понятие "аффилированное лицо" раскрывается в Законе о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках путем перечисления его общих признаков и приведения перечня лиц, относимых к числу аффилированных. К общим признакам аффилированных лиц относится: состав аффилированных лиц, основания аффилированности, степень зависимости одних лиц от других и правовая форма этой зависимости.

Необходимым признаком аффилированного лица является наличие отношений зависимости между юридическим или физическим лицом и аффилированным лицом этого юридического или физического лица. Данная зависимость может иметь место:

  1. в случае принадлежности юридическому или физическому лицу определенной части уставного капитала юридического лица, обусловливающей участие в органе управления с правом голоса;
  2. в случае, когда физическое лицо в силу своей должности (например, член совета директоров, генеральный директор общества), а юридическое лицо в силу своего правового статуса (например, управляющий инвестиционным фондом) имеют право давать обязательные для исполнения обществом указания и (или) имеют возможность иным образом определять его действия;
  3. в случае наличия определенных семейных связей между физическими лицами.

Аффилированными лицами юридического лица являются:

  1. член его совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;
  2. лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;
  3. лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;
  4. юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;
  5. если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы.

Аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, являются:

  1. лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо;
  2. юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

2. Контроль государства над деятельностью субъектов рынка

1. Государственный контроль за экономической концентрацией. В соответствии с п. 21 ст. 4 ЗоЗК под экономической концентрацией понимаются сделки , иные действия, осуществление которых оказывает влияние на состояние конкуренции.

Государственный контроль за экономической концентрацией на товарных рынках осуществляется путем осуществления антимонопольным органом следующих групп действий:

Предоставление предварительного согласия антимонопольного органа на создание и реорганизацию коммерческих организаций (ст. 27 ЗоЗК), которые проводятся посредством:

а) слияния коммерческих организаций;
б) присоединения коммерческой организации (за исключением финансовой организации) к иной коммерческой организации;
в) создания коммерческой организации, если ее уставный капитал оплачивается акциями (долями) и (или) имуществом другой коммерческой организации;
г) создания коммерческой организации, если ее уставный капитал оплачивается акциями (долями) и (или) имуществом финансовой организации.

Предоставление предварительного согласия антимонопольного органа на совершение сделок с акциями, долями или имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих организаций (ст. 28 ЗоЗК).

Принятие антимонопольным органом обязательных уведомлений о совершении некоторых категорий сделок, установленных ст. 30 ЗоЗК.

Антимонопольный орган осуществляет контроль над деятельностью группы лиц в сфере экономической концентрации при совершении сделок:

а) по приобретению голосующих акций акционерного общества или долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью ;
б) по получению в собственность , пользование или во владение основных производственных средств и (или) нематериальных активов другого хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации);
в) по приобретению прав, позволяющих определять условия осуществления хозяйствующим субъектом (за исключением финансовой организации) предпринимательской деятельности, или условий, позволяющих осуществлять функции его исполнительного органа.

Статья 31 ЗоЗК позволяет совершать сделки внутри группы лиц без получения предварительного согласия антимонопольного органа при наличии в совокупности следующих условий:

  1. сделки, иные действия осуществляются лицами, входящими в одну группу лиц;
  2. перечень лиц, входящих в одну группу, с указанием оснований, по которым такие лица входят в эту группу, был представлен любым входящим в эту группу лицом (заявителем) в федеральный антимонопольный орган в утвержденной им форме не позднее чем за один месяц до осуществления сделок, иных действий;
  3. перечень лиц, входящих в эту группу, на момент осуществления сделок, иных действий не изменился по сравнению с представленным в федеральный антимонопольный орган перечнем таких лиц.

2. Государственный контроль за ограничивающими конкуренцию соглашениями хозяйствующих субъектов. Согласно п. 1 ст. 35 ЗоЗК субъекты торговых рынков, имеющие намерение достичь соглашения, которое может быть признано допустимым в соответствии ЗоЗК, вправе обратиться в антимонопольный орган с заявлением о проверке соответствия проекта соглашения в письменной форме требованиям антимонопольного законодательства, предоставив в антимонопольный орган документы и сведения в соответствии с Перечнем, утвержденным федеральным антимонопольным органом.

В течение 30 дней с даты поступления всех необходимых для рассмотрения заявления документов и сведений антимонопольный орган принимает решение о соответствии или несоответствии проекта соглашения в письменной форме требованиям антимонопольного законодательства.

Антимонопольный орган может отказать заявителю в утверждении такого соглашения в случаях, если такие соглашения приводят или могут привести к:

  1. отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками) (п. 1 ст. 11 ЗоЗК).

В действующем измененном законодательстве о защите конкуренции запрещаются "вертикальные" соглашения между хозяйствующими субъектами, если:

1) такие соглашения приводят или могут привести к установлению цены перепродажи товара, за исключением случая, если продавец устанавливает для покупателя максимальную цену перепродажи товара;

2) такими соглашениями предусмотрено обязательство покупателя не продавать товар хозяйствующего субъекта, который является конкурентом продавца. Данный запрет не распространяется на соглашения об организации покупателем продажи товаров под товарным знаком либо иным средством индивидуализации продавца или производителя.

Исключение составляют "вертикальные" соглашения, которые в соответствии со ст. 12 ЗоЗК признаются допустимыми, если они представляют собой:

1) "вертикальные" соглашения в письменной форме (за исключением "вертикальных" соглашений между финансовыми организациями), если эти соглашения являются договорами коммерческой концессии;

2) "вертикальные" соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением "вертикальных" соглашений между финансовыми организациями), доля каждого из которых на любом товарном рынке не превышает 20%.

Также запрещаются соглашения хозяйствующих субъектов, являющихся участниками оптового и (или) розничных рынков электрической энергии (мощности), организациями коммерческой инфраструктуры, организациями технологической инфраструктуры, сетевыми организациями, если такие соглашения приводят к манипулированию ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности).

Запрещаются иные соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением "вертикальных" соглашений, которые признаются допустимыми в соответствии со ст. 12 ЗоЗК), если установлено, что такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции. К таким соглашениям могут быть отнесены, в частности, соглашения:

  1. о навязывании контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (необоснованные требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав , а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товаров, в которых контрагент не заинтересован, и другие требования);
  2. об экономически, технологически и иным образом не обоснованном установлении хозяйствующим субъектом различных цен (тарифов) на один и тот же товар;
  3. о создании другим хозяйствующим субъектам препятствий к доступу на товарный рынок или к выходу из товарного рынка;
  4. об установлении условий членства (участия) в профессиональных и иных объединениях.

Физическим лицам, коммерческим и некоммерческим организациям запрещено осуществлять координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов, если такая координация приводит к любому из последствий, указанных в п. п. 1 - 3 ст. 11 ЗоЗК. Положения о запрете "вертикальных" соглашений не распространяются на соглашения между хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц, если одним из таких хозяйствующих субъектов в отношении другого хозяйствующего субъекта установлен контроль либо если такие хозяйствующие субъекты находятся под контролем одного лица, за исключением соглашений между хозяйствующими субъектами, осуществляющими виды деятельности, одновременное выполнение которых одним хозяйствующим субъектом не допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Незаконный контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов может выражаться в следующих способах (п. 8 ст. 11 ЗоЗК): - возможность физического или юридического лица прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, посредством одного или нескольких следующих действий:

  1. распоряжение более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица;
  2. осуществление функций исполнительного органа юридического лица.

3. Государственный контроль за уровнем цен на рынках. Важной функцией государственного контроля конкурентной среды на рынках товаров является контроль уровней цен на товары. Этот вид контроля необходим для предупреждения установления на рынках монопольно высоких и монопольно низких цен. В соответствии со ст. 6 ЗоЗК монопольно высокой ценой товара является цена, установленная занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, если эта цена превышает цену, которую в условиях конкуренции на товарном рынке, сопоставимом по количеству продаваемого за определенный период товара, составу покупателей или продавцов товара и условиям доступа, устанавливают хозяйствующие субъекты, не входящие с покупателями или продавцами товара в одну группу лиц и не занимающие доминирующего положения на сопоставимом товарном рынке, а также если эта цена превышает сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли .

Согласно ст. 7 ЗоЗК монопольно низкой ценой товара является цена товара, установленная занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, если эта цена ниже цены, которую в условиях конкуренции на сопоставимом товарном рынке устанавливают хозяйствующие субъекты, не входящие с покупателями или продавцами товара в одну группу лиц и не занимающие доминирующего положения на таком сопоставимом товарном рынке, а также если эта цена ниже суммы необходимых для производства и реализации такого товара расходов.

В соответствии с Порядком 2010 установлены Правила наблюдения за товарным рынком и ведения экономико-статистических расчетов, на основании результатов которых определяются взаимозаменяемые товары, которые могут включать: 1) анализ ценообразования и динамики цен, изменения объема спроса при изменении цен (п. 3.8 Порядка 2010); 2) процедуру "теста гипотетического монополиста" (п. 3.9 Порядка 2010); 3) расчет показателя перекрестной эластичности спроса (п. 3.10 Порядка 2010).

"Тест гипотетического монополиста" проводится для определения продуктовых границ товарного рынка. При его проведении существенным и долговременным повышением цены на исследуемый товар признается ее повышение на 5 - 10% при прочих равных условиях конкуренции, сохраняющееся в дальнейшем на протяжении временного интервала исследования. При оценке уровня цены имеет значение, будут ли в результате ее повышения покупатели заменять данный товар другими товарами и произойдет ли снижение объема продаж, делающее такое повышение или снижение цен невыгодным для продавцов.

5. Ведение реестров лиц, занимающих доминирующее положение на рынке

В соответствии с подп. 8 ч. 1 ст. 23 ЗоЗК в обязанности антимонопольного органа входит ведение реестра хозяйствующих субъектов рынка, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35% или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка другими федеральными законами в целях их применения установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов, а также реестр лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. Сведения, включенные в указанный реестр, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Порядок формирования и ведения этих реестров установлен Правительством РФ. Реестр является государственным информационным ресурсом, и его ведение осуществляется путем включения в него сведений о хозяйствующих субъектах рынка, а также исключения из него соответствующих сведений и внесения изменений в содержащиеся в нем сведения.

В реестр вносятся сведения о:

  1. наименовании, организационно-правовой форме и адресе или месте нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество, место жительства , дата государственной регистрации индивидуального предпринимателя ;
  2. наименовании производимого и (или) реализуемого хозяйствующим субъектом товара (работ, услуг), на рынках которого он имеет долю в размере более чем 35% или занимает доминирующее положение;
  3. об интервальном значении доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке;
  4. географических границах товарного рынка;
  5. номере и дате приказа антимонопольного органа о включении в реестр сведений о хозяйствующем субъекте.

Хозяйствующий субъект вправе самостоятельно направить в антимонопольный орган заявление в произвольной форме о включении сведений о себе в реестр, а также об исключении соответствующих сведений из реестра и внесении изменений в содержащиеся в нем сведения.

Решения о включении сведений о хозяйствующем субъекте в реестр, исключении соответствующих сведений из реестра, внесении изменений в содержащиеся в реестре сведения оформляются приказом антимонопольного органа. Реестр ведется в электронном виде. Ведение реестра осуществляется должностными лицами антимонопольного органа, имеющими соответствующие полномочия, в условиях, обеспечивающих предотвращение несанкционированного доступа к реестру.

Антимонопольный орган размещает сведения, содержащиеся в реестре, на официальном сайте ФАС России в сети Интернет.

Требования к порядку исполнения антимонопольным органом государственной функции и административные процедуры по исполнению антимонопольным органом функций, связанных с ведением Реестра, установлены Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по ведению реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем тридцать пять процентов, который определяет сроки и последовательность административных процедур ФАС России, ее территориальных органов и их структурных подразделений, порядок взаимодействия между ними, а также порядок взаимодействия ФАС России и территориальных органов ФАС России с другими федеральными органами исполнительной власти и иными организациями при осуществлении указанных полномочий.

Меры, запрещающие деятельность, которая может причинить вред конкуренции

1. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением. В соответствии со ст. 10 ЗоЗК запрещаются действия или бездействие занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и ущемление интересов других лиц, в том числе:

  1. установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара;
  2. изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены товара;
  3. навязывание контрагенту условий договора , невыгодных для него или не относящихся к предмету договора;
  4. экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства товара;
  5. экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от заключения договора с отдельными покупателями в случае наличия возможности производства или поставок соответствующего товара;
  6. экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен на один и тот же товар, если иное не установлено федеральным законом ;
  7. создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам;
  8. нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования .

2. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов. Пункт 1 ст. 11 ЗоЗК признает картелем и императивно запрещает соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, т.е. между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к:

  1. установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок;
  2. повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;
  3. разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);
  4. сокращению или прекращению производства товаров;
  5. отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками).

Запреты картелей имеют безусловный характер, и в них не предусмотрены исключения. Любое соглашение, содержащее перечисленные условия, с точки зрения закона признается правонарушением и влечет применение мер административной и уголовной ответственности . Кроме этого данной статьей установлены запреты, предусматривающие наличие исключений. Например, п. 2 ст. 11 ЗоЗК запрещены "вертикальные" соглашения между хозяйствующими субъектами, за исключением "вертикальных" соглашений, которые признаются допустимыми в соответствии со ст. 12 ЗоЗК, если: 1) такие соглашения приводят или могут привести к установлению цены перепродажи товара, за исключением случая, если продавец устанавливает для покупателя максимальную цену перепродажи товара; 2) такими соглашениями предусмотрено обязательство покупателя не продавать товар хозяйствующего субъекта, который является конкурентом продавца. Данный запрет также не распространяется на соглашения об организации покупателем продажи товаров под товарным знаком либо иным средством индивидуализации продавца или производителя.

3. Запрет на совершение согласованных действий хозяйствующими субъектами. Согласно п. 1 ст. 11.1 ЗоЗК кроме действий, приводящих к тем же последствиям, что и условия картельных соглашений, также запрещаются согласованные действия хозяйствующих субъектов, являющихся организациями коммерческой инфраструктуры, организациями технологической инфраструктуры, сетевыми организациями, и согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, если установлено, что такие согласованные действия приводят к ограничению конкуренции. К таким согласованным действиям могут быть отнесены действия по: 1) навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (необоснованные требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав , а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товаров, в которых контрагент не заинтересован, и другие требования); 2) экономически, технологически и иным образом не обоснованному установлению хозяйствующим субъектом различных цен (тарифов) на один и тот же товар; 3) созданию другим хозяйствующим субъектам препятствий к доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка.

Запреты согласованных действий ограничены условием о доли рынка, которую занимают хозяйствующие субъекты, совершающие такие действия. В соответствии с п. 5 ст. 11.1 ЗоЗК запреты на согласованные действия не распространяются на согласованные действия хозяйствующих субъектов, совокупная доля которых на товарном рынке не превышает 20% и при этом доля каждого из которых на товарном рынке не превышает 8%.

3) некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами.

Такое действие косвенно дискредитирует конкурента. К этому понятию следует относить любое нетактичное сравнение, а также сравнение, которое противоречит правилам этики и приличия. При этом определяющим критерием для оценки допустимости сравнения с точки зрения тактичности предлагается считать его соответствие общепринятым правилам добропорядочности;

4) продажу, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица , средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

Перечисленные действия по своей природе представляют контрафактные действия, направленные на получение экономических преимуществ в конкурентной борьбе. Контрафактный товар - это товар, являющийся самовольной подделкой. Согласно п. 4 ст. 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными. По смыслу ЗоЗК последствиями контрафактных действий являются реальные или потенциальные убытки, причиненные конкурентам, либо реальный или потенциальный вред, нанесенный их деловой репутации;

5) незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну . Эти действия направлены на лишение конкурента возможности получения коммерческой выгоды за счет раскрытия информации, которую он преднамеренно скрывал. При этом очень важно, чтобы сокрытие информации конкурентом не являлось правонарушением и не нарушало интересы других участников рынка и конечных потребителей. Режим коммерческой тайны в российском законодательстве регламентирован нормой гл. 75 "Право на секрет производства (ноу-хау)" ГК РФ, Федеральным законом "О коммерческой тайне" и ЗоЗК. Под коммерческой тайной согласно подп. 1 ст. 3 Федерального закона "О коммерческой тайне" понимается режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы , избежать неоправданных расходов , сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. По своей правовой природе коммерческая тайна - это особый вид запретительного правового режима.

Особенностью информации, составляющей коммерческую тайну, является ее способность к увеличению выгоды от коммерческой деятельности, в случае если такая информация скрыта. Поэтому ее раскрытие, разглашение или использование лишают владельца информации возможности получить то, на что он мог рассчитывать при условии сохранения коммерческой тайны. Недобросовестный конкурент таким способом получает преимущество, что и является предметом запрета данного пункта ЗоЗК.

В целях повышения эффективности государственного контроля соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации в части недобросовестной конкуренции ФАС России было утверждено Положение об Экспертном совете по применению антимонопольного законодательства в части недобросовестной конкуренции при Федеральной антимонопольной службе. В соответствии с этим документом основными задачами Экспертного совета, в частности, являются:

  1. правовая экспертиза действий хозяйствующего субъекта на товарном рынке;
  2. оценка действий хозяйствующего субъекта на предмет соответствия обычаям делового оборота, принципам добропорядочности, разумности или справедливости;
  3. экспертиза сведений, распространяемых хозяйствующим субъектом в отношении конкурента, с точки зрения их соответствия действительности;
  4. оценка воздействия информации на потребителей какого-либо товара;
  5. разработка рекомендаций по совершенствованию государственного контроля соблюдения антимонопольного законодательства в части защиты от недобросовестной конкуренции;
  6. подготовка предложений по совершенствованию антимонопольного законодательства в части защиты от недобросовестной конкуренции.

3. Запрет на действия государственных и муниципальных органов, которые могут принести вред конкуренции

В ст. ст. 15 и 16 ЗоЗК сформулированы запреты на ограничение конкуренции в сфере управления экономикой. В данном случае государственные и муниципальные образования рассматриваются как потенциальные субъекты права , которые в силу своего исключительного властного положения и преимущества могут выступать в качестве сдерживающих факторов для создания нормальной конкурентной среды. Такое влияние на конкуренцию государственные и муниципальные образования могут оказывать путем: 1) принятия ограничивающих конкуренцию актов; 2) совершения действий или сознательного бездействия, которые могут нанести вред конкуренции; 3) заключения ими соглашений, которые могут ограничить конкуренцию; 4) совершения ими согласованных действий, негативно отражающихся на конкурентной среде рынков.

В связи с этим ст. 15 ЗоЗК запрещает федеральным органам исполнительной власти , органам государственной власти субъектов Российской Федерации , органам местного самоуправления , иным осуществляющим функции указанных органов органам или организациям, организациям, участвующим в предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также государственным внебюджетным фондам, Центральному банку РФ принимать акты и осуществлять действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в том числе запрещаются:

  1. введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов в какой-либо сфере деятельности, а также установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или производства определенных видов товаров;
  2. необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами, в том числе путем установления не предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или к хозяйствующим субъектам;
  3. установление запретов или введение ограничений в отношении свободного перемещения товаров в Российской Федерации, иных ограничений прав хозяйствующих субъектов на продажу, покупку, иное приобретение, обмен товаров;
  4. дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке договоров;
  5. установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары;
  6. предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке;
  7. предоставление государственной или муниципальной преференции в нарушение требований, установленных гл. 5 ЗоЗК;
  8. создание дискриминационных условий;
  9. установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных или муниципальных услуг;
  10. дача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении товара, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Закон также запрещает наделять органы государственной и муниципальной власти дополнительными полномочиями, осуществление которых может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции (п. 2 ст. 15 ЗоЗК). Также ЗоЗК запрещено государственным и муниципальным образованиям совмещать свои функции с функциями хозяйствующих субъектов рынка (п. 3 ст. 15 ЗоЗК). Некоторые виды соглашений и согласованных действий органов государственных и муниципальных образований и субъектов товарных рынков также могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. В связи с этим ст. 16 ЗоЗК запрещает подобные соглашения, способствующие: 1) повышению, снижению или поддержанию цен; 2) экономически, технологически и иным образом не обоснованному установлению различных цен на один и тот же товар; 3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо по составу продавцов или покупателей; 4) ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

    Определение понятия "несовершенная конкуренция". Методы добросовестной и недобросовестной конкуренции. Виды, цели и основные черты несовершенной конкуренции. Краткая характеристика каждого из способов защиты от недобросовестных конкурентных действий.

    контрольная работа , добавлен 13.09.2010

    Недобросовестная конкуренция как нарушение правил и норм конкуренции, оценка ее места и значения на современном рынке, пути борьбы с данным негативным явлением в экономике. Понятие и содержание коммерческой тайны, средства и особенности ее защиты.

    контрольная работа , добавлен 27.07.2013

    Характеристика недобросовестной конкуренции - действий в конкуренции, направленных на достижение или предоставление неправомерных преимуществ, нарушающих законные права потребителей. Особенности недобросовестной рекламы, регулирующих ее правовых норм.

    контрольная работа , добавлен 26.03.2010

    Понятие и суть конкуренции. Функции конкуренции: регулирования; мотивации; распределения; контроля. Добросовестная и недобросовестная конкуренция. Манипулирование ценами как традиционная форма конкурентной борьбы. Положительные черты конкуренции.

    реферат , добавлен 03.12.2010

    Общая характеристика конкуренции. Недобросовестная конкуренция: национальный и международно-правовой аспекты. Сравнительная характеристика антимонопольного законодательства Беларуси и России. Контроль экономической концентрации. Проблемы правового поля.

    дипломная работа , добавлен 06.03.2014

    Понятие и сущность конкуренции. Что такое конкуренция? Конкурентность рынка. Общие принципы поведения фирмы на рынке. Виды и типы конкуренции. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. Антимонопольная политика. Конкуренция в России.

    курсовая работа , добавлен 09.04.2004

    Понятие, виды, сущность конкуренции и ее значение для развития экономики. Экономическая оценка современного состояния конкуренции. Рынок, причины его возникновения и характерные черты. Отрицательное воздействие несовершенной конкуренции на рынок.

    курсовая работа , добавлен 01.04.2011

М. Залесская, адвокат САБ "Право и бизнес".

В девяностые годы XX века в России было принято немало законов и подзаконных актов по различным сферам деятельности, провозглашающих необходимость борьбы с недобросовестной конкуренцией <*>. Можно констатировать, что само словосочетание "недобросовестная конкуренция" перестало быть непривычным для законодателя (и толкуется подчас весьма расширительно <**>). Все чаще появляются и публикации, посвященные проблематике недобросовестной конкуренции. Однако до сих пор не сформировалось единое понимание того, что такое недобросовестная конкуренция, каковы могут быть ее последствия для общества в том или ином случае, как успешнее можно защищаться от нее.

<*> См., например: Федеральные законы "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (ст. 13), "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (ст. 5), "Об участии в международном информационном обмене" (ст. ст. 4, 13), "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности" (ст. 29) и т.п.
<**> Так, согласно статье 3 (п. 2) Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике", "органы государственной власти Российской Федерации в соответствии с настоящим Законом гарантируют субъектам научной и (или) научно-технической деятельности защиту от недобросовестной конкуренции" (выделено мной. - М.З.).

Попробуем проанализировать современные меры по предупреждению и пресечению недобросовестной конкуренции на товарных рынках с учетом особенностей российского правового регулирования в этой области.

Формально обязательства по защите от недобросовестной конкуренции были взяты на себя еще СССР. С 1 июля 1965 г. Советский Союз присоединился к Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. во всех ее редакциях и ратифицировал ее стокгольмский вариант 1967 г. 19 сентября 1968 г. <*>

<*> См.: Богуславский М.М. Международное частное право. М.: Международные отношения, 1989. С. 262 - 263; Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Комментарий. М.: Юридическая литература, 1994. С. 116.

Одним из промышленных прав, закрепленных в Парижской конвенции, является право защиты против недобросовестной конкуренции, каковой считается "всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах" (ст. 10-bis).

Вместе с тем до начала 90-х годов присоединение к Конвенции не повлекло за собой каких-либо принципиальных или существенных изменений действующего права, ибо Парижская конвенция дает каждой из стран-участниц полную свободу издавать законы в этой области в соответствии с ее законодательными традициями и экономическими потребностями" <*>.

<*> См.: Богуславский М.М. Международная охрана прав на изобретения // Советский ежегодник международного права. 1964 - 1965. С. 239.

Отказ от методов "командной экономики" в начале 90-х годов XX века в СССР вызвал необходимость разработки комплекса законов и подзаконных актов, направленных на содействие развитию эффективной конкуренции и, в частности, на пресечение недобросовестной конкуренции <*>. Однако эта работа прекратилась в связи с изменением общественно-политической ситуации и распадом Советского Союза.

<*> См., в частности: Постановление Совета Министров СССР от 16.08.90 N 35 "О мерах по демонополизации народного хозяйства"; Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик от 31 мая 1991 года (п. 3 ст. 5). При этом в Основах предусматривалось, что "меры по борьбе с недобросовестной конкуренцией устанавливаются законодательными актами" (п. 3 ст. 5).

Российская Федерация не только продолжила совершенствование внутреннего законодательства с учетом развития рыночных отношений, но и как правопреемник СССР взяла на себя обязательства по дальнейшему развитию международно-правового регулирования конкурентных отношений, в первую очередь на уровне Содружества Независимых Государств.

Так, 23 декабря 1993 г., в целях определения правовых основ по предупреждению, ограничению и пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов в рамках общего экономического пространства был заключен Договор стран СНГ "О проведении согласованной антимонопольной политики" <*>. Пункт 3 статьи 3 этого Договора содержит запрет на осуществление недобросовестной конкуренции и приводит открытый перечень возможных форм ее осуществления. В п. 4 указанной статьи предусмотрено, что "запрещенные настоящей статьей решения, соглашения или действия признаются недействительными и не имеющими юридической силы".

<*> Бюллетень международных договоров. 1994. N 3. В настоящее время вступил в силу Договор о проведении согласованной антимонопольной политики от 25 января 2000 г.

Развитию добросовестных конкурентных отношений призвано содействовать и Международное соглашение о мерах по охране промышленной собственности и созданию Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности, подписанное девятью странами - членами СНГ 12 марта 1993 г.

Развитие российского конкурентного законодательства стимулируется также обязательствами, взятыми на себя Российской Федерацией в связи с подписанием 24 июня 1994 г. Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, учреждающего партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами - с другой <*>.

<*> Собрание законодательства РФ. 1998. N 16. Ст. 1802.

В Соглашении указано, что важным условием для укрепления экономических связей между Россией и Сообществом является сближение законодательств. Россия стремится к постепенному достижению совместимости своего законодательства с законодательством Сообщества. Требования о сближении законодательства распространяются, в частности, на правила конкуренции, защиту окружающей среды, защиту прав потребителей (ст. 55).

Согласно части 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Закрепление данного положения в Конституции в максимальной степени способствует "гармонизации" внутреннего российского законодательства и норм международного права.

В Конституции РФ содержатся основные принципы регулирования конкурентных отношений в Российской Федерации. В ст. 34 закреплено право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Одновременно в части второй этой статьи установлено, что "не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию", - т.е. действия, нарушающие свободу экономической деятельности. Фактически данная статья, характеризуя экономическую деятельность индивида как проявление его личной свободы в сфере экономики <*>, закрепляет применительно к этой сфере общий принцип существования человека в обществе: осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (п. 3 ст. 17 Конституции РФ).

<*> Андреев В.К. Комментарий к ст. 34 Конституции РФ в кн. "Конституция Российской Федерации. Комментарий" / Под общей ред. Топорнина Б.Н., Батурина Ю.М., Орехова Р.Г. М.: Юридическая литература. 1994. С. 198.

Организационные и правовые основы предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на товарных рынках в Российской Федерации определены в Законе РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" <*> (далее - Закон о конкуренции).

<*> Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1991. N 16. Ст. 499. Последние изменения в Закон внесены Федеральным законом от 2 января 2000 г. N 3-ФЗ.

В Законе о конкуренции выделен специальный раздел III "Недобросовестная конкуренция". Он состоит из единственной статьи 10 "Формы недобросовестной конкуренции". В статье закреплено требование о недопущении недобросовестной конкуренции и приведен открытый перечень ее форм <*>.

<*> Данный перечень был существенно изменен Федеральным законом от 25 мая 1995 года N 83-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" в преддверии принятия Федерального закона "О рекламе".

Совершенствование законодательства о конкуренции и практики его применения вызвало также необходимость введения в Закон о конкуренции (ст. 4) понятия "недобросовестная конкуренция". Таковой являются "любые направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить или причинили убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации". Формулирование понятия "недобросовестная конкуренция" с учетом того, что в ст. 10 содержится открытый перечень ее форм, чрезвычайно важно для оценки действий конкурентов на товарных рынках и выбора адекватных мер защиты.

Положения, непосредственно направленные против недобросовестной конкуренции, содержатся также в Федеральном законе N 108-ФЗ "О рекламе" от 18 июля 1995 г. <*>

<*> Собрание законодательства РФ. 1995. N 30. Ст. 2864.

Это связано с тем, что законодательство о рекламе, одной из своих целей имеющее защиту от недобросовестной конкуренции (абз. второй п. 1 ст. 1 Закона о рекламе), содержит ряд четко определенных требований к рекламе. Нарушение этих требований (например, размещение рекламы с нарушением требований к порядку и способу ее размещения, к содержанию рекламы, в том числе при несообщении части существенной информации, влияющей на выбор потребителя) ведет к получению необоснованных конкурентных преимуществ по сравнению с добросовестно хозяйствующим субъектом.

Наряду с указанными выше законодательными актами, в той или иной мере посвященными недобросовестной конкуренции, для эффективной защиты в рассматриваемой области могут оказаться чрезвычайно важными правовые акты, не носящие прямой направленности на регулирование отношений, связанных с недобросовестной конкуренцией. Это относится, в первую очередь, к Гражданскому кодексу РФ, содержащему ряд существенных положений, содействующих развитию добросовестной предпринимательской деятельности равноправных хозяйствующих субъектов и предотвращению недобросовестной конкуренции.

Так, в п. 1 ст. 1 ГК РФ содержатся основные начала гражданского законодательства, закрепляющие равенство участников гражданских правоотношений, неприкосновенность собственности (без различения отдельных ее видов), свободу договора, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

Существенную роль играют также нормы ст. 5 ГК РФ, придающей значение источника права обычаю делового оборота и определяющей условия его применения, и ст. 6 ГК РФ о применении гражданского законодательства по аналогии. Особенный интерес представляет п. 2 ст. 6 ГК РФ, предусматривающий, что права и обязанности сторон при невозможности использования аналогии закона определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости.

В связи с тем, что недобросовестная конкуренция нередко осуществляется в форме действий, хотя и не нарушающих прямо нормы законодательства, но представляющихся небезупречными с точки зрения обычаев делового оборота, а также требований добропорядочности, разумности и справедливости, указанные статьи могут оказаться чрезвычайно важными при доказывании факта недобросовестной конкуренции.

Особое внимание следует обратить на ст. 10 ГК РФ, устанавливающую пределы осуществления гражданских прав. В соответствии с п. 1 этой статьи не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

При этом в случае несоблюдения требований, предусмотренных п. 1 настоящей статьи, суд, арбитраж или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права (п. 2 ст. 10 ГК РФ). Данная норма может оказаться чрезвычайно важной в случае, если недобросовестный конкурент будет защищать необоснованно полученные преимущества в бизнесе в судебном или арбитражном порядке (в третейском суде, арбитраже "ad hoc", в постоянно действующем коммерческом арбитраже и т.п.).

Вместе с тем, как представляется, главное достоинство ст. 10 ГК РФ применительно к борьбе с недобросовестной конкуренцией заключается в использовании ее не для защиты нарушенного права - само понятие недобросовестной конкуренции, как противоречащей нормам добропорядочности, разумности и справедливости, уже содержит практически всегда применимый состав правонарушения. Роль ст. 10 ГК в защите, по удачному выражению Э. Маркварта <*>, "качества конкуренции", важна для предотвращения нарушения путем установления определенных условий осуществления гражданских прав хозяйствующими субъектами.

<*> Маркварт Э. Сравнительный анализ регулирования недобросовестной конкуренции в законодательствах ФРГ, Европейского Союза и Российской Федерации. Автореферат дисс. на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 1998. С. 8.

Эту же роль в противодействии недобросовестной конкуренции, очевидно, может играть и еще одна норма п. 1 ст. 10 ГК РФ: "Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением". Данное условие способно обеспечить более объективную и полную оценку самими хозяйствующими субъектами действий, осуществляемых ими в ходе конкурентной борьбы.

Вместе с тем прямое использование этой нормы для защиты от недобросовестной конкуренции представляется далеко не бесспорным.

Рассмотрим один из множества аналогичных споров, разрешенных арбитражным судом по ст. 10 ГК РФ, оцениваемый как применение указанной статьи для пресечения недобросовестной конкуренции, ведущей к ограничению конкуренции.

Некая российская фирма зарегистрировала на себя в Роспатенте известный в мире товарный знак иностранной фирмы до начала работы этой фирмы на российском рынке. Когда иностранная фирма и ее официальный российский дистрибьютор начали осваивать российский рынок, им был предъявлен иск о прекращении нарушения исключительных прав на зарегистрированный в России товарный знак истца, включая рекламу, продажу, хранение, импорт продукции с использованием этого товарного знака.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что истец не намеревался использовать товарный знак в качестве обозначения, способного отличить его товары от однородных товаров других предпринимателей.

Целью истца, как следовало из обширной переписки с ответчиком, было создание препятствий для деятельности иностранной фирмы и ее дистрибьютора в России и получение денег за устранение этих препятствий путем продажи ей прав на ее собственный товарный знак, многие годы использовавшийся ею в других странах <*>.

<*> Тотьев К. Пресечение недобросовестной конкуренции // Экономика и жизнь. М.: Юрист. 1999. N 23. С. 6.

На первый взгляд, данный пример подтверждает приведенный выше тезис о том, что: а) недобросовестная конкуренция ведет к ограничению конкуренции и б) недобросовестная конкуренция может быть пресечена на основании нормы п. 1 ст. 10 ГК РФ о недопущении использования гражданских прав в целях ограничения конкуренции. Вместе с тем тщательный анализ существа дела позволяет сделать вывод о том, что недобросовестная конкуренция - т.е. действия, противоречащие закону, обычаям делового оборота и т.д. и направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности, - в данном случае отсутствовала. Истец не осуществлял и не намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность по выпуску товаров под товарным знаком ответчика, и соответственно, не был его конкурентом. В рассматриваемом случае имело место злоупотребление истца своими монопольными правами как владельца исключительных прав.

Вместе с тем, несмотря на то, что в данном случае недобросовестная конкуренция не имела места, изучение и анализ этого и подобных дел, связанных с применением ст. 10 ГК РФ, могут сыграть большую роль в правовом просвещении предпринимателей и, в частности, во введении в предпринимательскую среду правил добросовестного ведения бизнеса.

Проблематика недобросовестной конкуренции в той или иной степени затрагивается также в статьях части первой Гражданского кодекса РФ, посвященных интеллектуальной собственности, служебной и коммерческой тайне, нематериальным благам и компенсации морального вреда и др., а в части второй Гражданского кодекса РФ - в главе 54 "Коммерческая концессия", и в главе 59 "Обязательства вследствие причинения вреда" (в частности в параграфе 4 "Компенсация морального вреда").

Защиту от недобросовестной конкуренции бывает целесообразно строить с учетом комплекса законодательства, посвященного интеллектуальной собственности.

Согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ основания возникновения и порядок осуществления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность) определяет гражданское законодательство.

В разрабатываемой на протяжении нескольких лет части третьей ГК РФ исключительным правам (интеллектуальной собственности) посвящен специальный раздел. В части первой Гражданского кодекса (ст. ст. 128, 129, 138 ГК РФ) содержится ряд основополагающих норм, с помощью которых в российский гражданский оборот были возвращены исключительные права правообладателя на использование результатов интеллектуальной деятельности после десятилетий исключительных прав государства в этой области.

Отношения по поводу исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции, работ, услуг регулируются, помимо Гражданского кодекса РФ, и другими законами. Например , "Патентным законом Российской Федерации"; Законами РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", "О правовой охране программ электронно-вычислительных машин и баз данных"; "О правовой охране топологий интегральных микросхем"; "Об авторском праве и смежных правах" <*>.

<*> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. N 42. Ст. 2319; N 42. Ст. 2322; N 42. Ст. 2325; N 42. Ст. 2328; N 32. Ст. 1242.

Регулирование отношений в области исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется также указами Президента РФ, постановлениями Правительства, актами Роспатента, ГТК и др.

Следует отметить, что ученые-цивилисты, длительно занимавшиеся проблематикой исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, настойчиво выступают против включения в число форм недобросовестной конкуренции отношений, связанных с незаконным использованием таких прав, рассматривая это как "необоснованное расширение функций" антимонопольных органов.

Вместе с тем законодательство, посвященное отдельным видам интеллектуальной собственности, не ставит перед собой задачу обеспечения качества конкуренции. Поэтому многие особенности, которые препятствуют добросовестно действующему хозяйствующему субъекту получать причитающуюся ему прибыль на рынке из-за недобросовестного использования гражданских прав конкурентом, не учитываются в правоприменительной деятельности по интеллектуальной собственности.

В последние годы в России началось развитие законодательства об информации, которая в качестве объекта гражданских прав законодательно закреплена в ст. 128 ГК РФ.

Защита от недобросовестной конкуренции нередко сопряжена с обеспечением надежной сохранности и надлежащего использования информации, в особенности конфиденциального характера. В ст. 139 ГК РФ законодательно определены условия отнесения информации к коммерческой тайне. Согласно этой статье она составляет коммерческую тайну в случае, "когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Коммерческая тайна в качестве информации, носящей конфиденциальный характер, защищается в Указе Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188 "Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера", в котором к конфиденциальным сведениям отнесены, в частности, "сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами (коммерческая тайна)".

Правовой режим создания, владения и пользования документированной информацией содержится в Федеральном законе РФ от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ "Об информации, информатизации и защите информации" и в Федеральном законе РФ от 4 июля 1996 г. N 85-ФЗ "Об участии в международном информационном обмене".

Более полно оценить характер конкурентных действий производителей и продавцов товаров (работ, услуг) для населения позволяет Закон РСФСР от 7 февраля 1992 г. "О защите прав потребителей" <*> (например в части исполнения продавцом обязанности предоставления необходимой и достоверной информации, обеспечивающей возможность компетентного выбора товаров - ст. ст. 8, 10 Закона). Следует отметить, что во многих странах законодательство о защите прав потребителей входит составной частью в законодательство, посвященное недобросовестной конкуренции.

<*> Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. N 15. Ст. 766. Последняя редакция - Федеральный закон от 17 декабря 1999 года N 212-ФЗ.

Проблема защиты потребителей в информационной области разрабатывается все более подробно, поскольку количество и разнообразие информации, циркулирующей на рынке, неизменно растет. В большинстве своем эта информация имеет целью побудить потребителя к приобретению того или иного товара или услуги; задача предоставления ему при этом достаточно полных и достоверных сведений, позволяющих сделать объективный выбор, обычно не ставится. Сокрытие информации в этих случаях может явиться не только нарушением прав потребителей, но также и проявлением недобросовестных конкурентных действий (например в случае, если один продавец в рекламе бытовой техники указывает, что продает продукцию дочерней компании, расположенной, к примеру, в Юго-Восточной Азии, а другой продавец об этом умалчивает, создавая впечатление, что продается продукция материнской компании. Естественно, при равенстве цен на продукцию технику "материнской" сборки будет приобретать большее число потребителей).

Вопросы информирования потребителей регулируются как в Законе о защите прав потребителей, так и (в отношении рекламной информации) в уже упоминавшемся Законе о рекламе, которой в последние годы уделяется все большее внимание. Это связано с той огромной силой воздействия, которую приобрела реклама, в особенности благодаря электронным средствам массовой информации.

Нормы, направленные на обеспечение интересов потребителя, содержатся, помимо Закона о защите прав потребителей, также и в иных законодательных актах. В частности, они имеются в разделах ГК РФ, посвященных договорам купли-продажи и бытового подряда, в Законе о рекламе, Законе о конкуренции, Законе о естественных монополиях и пр.

Таким образом, правовому регулированию отношений, связанных с недобросовестной конкуренцией, и смежных проблем посвящена немалая часть современного российского законодательства.

Однако, несмотря на почти десять лет существования норм, направленных на защиту от недобросовестной конкуренции, объемы правоприменительной практики в этой области еще весьма невелики. Следует сразу оговориться, что получить сведения о точном количестве случаев возникновения разногласий между хозяйствующими субъектами, связанных с недобросовестной конкуренцией, в том числе случаев урегулирования их путем переговоров и взаимных уступок практически невозможно.

Не представляется пока возможным точно определить и количество судебных исков, связанных с недобросовестной конкуренцией. В статистике деятельности арбитражных судов, например, отсутствует данная категория споров, и они проходят в составе других категорий споров: о защите прав на интеллектуальную собственность (исключительных прав на товарные знаки, фирменные наименования и т.п.), о защите деловой репутации, споры в области рекламы. При этом, к примеру, защита деловой репутации может быть, а может и не быть связана с посягательством на нее конкурентов. Аналогичная ситуация (в отношении деловой репутации физических лиц, которые могли пострадать в результате недобросовестной конкуренции) имеет место и в судах общей юрисдикции.

Пока в судебной практике имеются лишь единичные случаи упоминания о недобросовестной конкуренции, и то в негативном плане, когда организация не обратилась за защитой от недобросовестной конкуренции или же подобное заявление было оставлено без внимания судом.

В практике работы антимонопольных органов отмечается рост числа обращений хозяйствующих субъектов с заявлениями о пресечении действий недобросовестных конкурентов: с нескольких десятков в год в середине 90-х годов до нескольких сотен в год - в конце десятилетия. Вместе с тем глава МАП России И.А. Южанов в своей статье, посвященной работе Министерства и его территориальных управлений по реализации антимонопольного законодательства, указал, что количество заявлений о фактах недобросовестной конкуренции в 1999 году несколько снизилось по сравнению с 1998 годом <*>.

<*> Южанов И. Практика применения антимонопольного законодательства // Российская юстиция. 2000. N 5.

Между тем в любой экономической газете или журнале приводятся факты недобросовестных конкурентных действий того или иного вида, нередко весьма специфические. Так, провозглашенная Конституцией возможность функционирования на одном рынке (и, очевидно, по единым для всех правилам) хозяйствующих субъектов разных форм собственности в качестве одной из своих целей имеет создание условий для развития конкуренции свободных предпринимателей.

Вместе с тем в настоящее время среди предположительно равноправных субъектов немало тех, что "равнее всех иных" - т.е. имеющих конкурентные преимущества не только проистекающие из более высокого уровня развития, но и связанные с дополнительными негласными, неформальными возможностями их руководителей по разрешению различных проблем <*>.

<*> См., например: "В тени от торговой палатки" // Деловая Москва сегодня. 1996. N 31. С. 4.

Нарушение и ослабление принципа равноправия преимуществами и льготами, необоснованно присваиваемыми отдельными группами и слоями, в том числе новой бюрократией, сращивающейся с мафиозными структурами в бизнесе, националистическими кругами, спекулятивным капиталом <*>, приводит подчас к искажению конкурентной борьбы, осуществлению недобросовестной конкуренции с использованием широкого спектра возможностей влияния на бизнес органов власти и управления.

<*> См. Топорнин Б.Н. Вступительная статья к Комментарию Конституции Российской Федерации. М.: Юридическая литература. 1994. С. 16.

При этом неэффективно действующая организация благодаря личным контактам может получить существенные преимущества для ведения предпринимательской деятельности, оттеснить отечественного конкурента и через некоторое время оказаться поглощенной в ходе продвижения на российский рынок конкурирующей зарубежной корпорацией.

Проблема эта очень актуальна, поскольку общепризнанные принципы деловой этики соблюдаются далеко не всегда - ряд стран в поощрение закрепления своих компаний на новых рынках законодательно допускает для них весьма своеобразные методы действий.

Так, в то время как "Бритиш Петролеум", являясь основным акционером одной из российских нефтяных компаний, отстранила от руководства ею российского бизнесмена, посчитав неприемлемой работу с местным криминалитетом и НЕФОРМАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧИНОВНИКОВ (выделено мной. - М.З.), в США из перечня ограничений на выплаты зарубежным должностным лицам, содержащегося во Всеобъемлющем законе по торговле и конкурентоспособности 1988 г. (The Omnibus Trade & Competitivenes Act, 1988), исключены т.н. "grease payments" - "смазочные выплаты", или, в просторечии, взятки, которые могут выплачиваться любому зарубежному должностному лицу в целях ускорения (обеспечения) выполнения рутинного правительственного действия. По мнению американских ученых, в данном случае "бизнес не получает ничего такого, на что он так или иначе не имел бы права".

Представляется, нет особой необходимости пояснять, что случай недобросовестного получения преимуществ в бизнесе перед конкурентом, который не имеет подобным образом закрепленных "правомочий", и средств на их осуществление в данном случае становится больше чем возможностью - практически реальностью.

Таким образом, в настоящее время в России гарантируемая свобода экономической деятельности не всегда достижима. Задача поддержки конкуренции как самостоятельных действий хозяйствующих субъектов, эффективно ограничивающих возможность их одностороннего воздействия на условия обращения товара в подобных условиях, решается не полностью. В современных условиях не в полной мере осуществляется закрепленное в ч. 1 ст. 34 Конституции РФ право каждого человека и гражданина на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

Оставим в стороне указанный вид недобросовестной конкуренции, эффективная защита от которого, невзирая на многолетнее ведение борьбы с коррупцией, пока не выработана. Вместе с тем и в случаях, когда недобросовестная конкуренция могла бы быть пресечена весьма эффективно, соответствующие действия нередко не предпринимаются. Постараемся определить основные причины этого.

Одна из наиболее общих причин - "нежелание связываться" - приводится многими хозяйствующими субъектами. Дело в том, что емкость рынка того или иного товара, наличие незанятых рыночных ниш позволяют пока потерпевшим прощать своих недобросовестных конкурентов. Однако, очевидно, сохранение этой ситуации - вопрос времени.

Кроме того, одной из причин является, к сожалению, сохраняющаяся недостаточная правовая грамотность предпринимателей. Нередки ситуации, когда защита нарушенного права строится на приблизительной оценке руководителем предлагаемых путей защиты в отсутствие квалифицированного правового анализа возможных последствий развития того или иного варианта действий. В этой связи выбирается приблизительно подходящий под схему путь действий, не учитывающий в достаточной степени существующую судебную практику, принятый подход судей.

Действительно, доказывание факта недобросовестных конкурентных действий, и в особенности факта и размера убытков, причиненных такими действиями, может быть несколько сложнее, нежели прямое указание на факт использования чужого товарного знака или знака, сходного с ним до степени смешения. Это связано, в частности, с недостаточным развитием в настоящее время частных институтов мониторинга состояния различных рынков, отсутствием экспертов достаточной квалификации, которые могли бы провести серьезные исследования того, в какой степени сузился рынок потребителей товара пострадавшего субъекта с выпуском продукции недобросовестным конкурентом и пр.

Вместе с тем при надлежащей проработке материалов при подготовке к обращению за судебной защитой, оно может оказаться гораздо более убедительным и не только сократить сроки рассмотрения спора, но и позволить достичь реального восстановления качества конкуренции, в большинстве случаев имеющего существенное значение как для хозяйствующих субъектов, так и для потребителей.

Выше было косвенно упомянуто еще одно существенное обстоятельство, препятствующее обращению за правовой защитой - это сложность квалификации указанного явления как недобросовестной конкуренции, трудности сбора доказательств.

Наконец, весьма существенно и то, что применяемые меры ответственности за недобросовестную конкуренцию недостаточно эффективны.

В статье 10 Закона о конкуренции приведен следующий открытый перечень форм недобросовестной конкуренции.

Распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способных причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации.

Включение в современное гражданское законодательство условия о защите деловой репутации (ст. 152 ГК РФ) очень важно для развивающихся в России нормальных рыночных отношений, поскольку, как указал Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 25 апреля 1995 г. N 6 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации", деловая репутация юридических лиц является одним из условий их успешной деятельности.

Обычно распространение такого рода дефектных сведений направлено на дискредитацию конкурента в целях привлечения потребителей за счет конкурента к собственным товарам или услугам.

Однако распространение негативной информации далеко не всегда имеет подобную цель.

Например , в практике антимонопольных органов встречались ситуации, когда одна организация распространяла различными способами (самостоятельно и через подставных лиц, в листовках, в устной форме и т.п.) негативную информацию о деятельности руководства другой организации, искажала результаты деятельности ее коллектива. Осуществлялось это в целях скупки долей участников потерпевшей организации.

Очевидно, в подобных случаях налицо двойственность ситуации, - эти действия могут являться или не являться проявлением недобросовестной конкуренции (например, скупка долей может осуществляться в целях вытеснения конкурента, а может - для приобретения организации новым собственником, который намерен продолжать деятельность на тех же самых рынках).

Следует держать в памяти условие российского законодателя, закрепленное в понятии недобросовестной конкуренции, о наличии конкурентных отношений между пострадавшей стороной и нарушителем.

В том же случае, если ущерб деловой репутации наносится не конкурентом, борющимся за потребителей потерпевшей фирмы, это правонарушение едва ли является проявлением недобросовестной конкуренции. Вряд ли имеются основания расширять перечень субъектов этого вида правонарушений, если только не может быть обнаружена и доказана взаимозависимость между этими действиями лиц, не являющимися конкурентами (например обществами потребителей, средствами массовой информации и т.п.), и получением преимуществ конкурентами.

Отмена этого требования в законодательстве ряда стран позволила обеспечить более широкий подход к вопросу о дискредитации: не только конкуренты, но и объединения потребителей или СМИ могут в таком случае подпадать под действие положений о недобросовестной конкуренции, если они распространяют информацию, способную опорочить конкретного хозяйствующего субъекта.

Однако в российских условиях подобные действия следует рассматривать на основании ст. ст. 150 - 152 ГК РФ.

Введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, потребительских свойств, качества товара.

При продаже предпринимателем своих товаров более низкого качества как аналогов (например, в случае фармацевтических препаратов - дженериков) высококачественных товаров конкурента страдают и потребители, и производители. Сообщая о высоком качестве, уникальном происхождении и т.п. свойствах своих товаров, конкуренты заставляют потребителей приобретать ошибочно часть товаров не того качества, на которое они рассчитывали, и в то же время сокращают сбыт товаров того предприятия, которое пользуется заслуженной известностью.

Некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами других хозяйствующих субъектов.

В ранее действовавшей редакции анализируемой нормы Закона о конкуренции была оговорка о совершении хозяйствующим субъектом некорректного сравнения в процессе его рекламной деятельности. Упоминавшимся выше Федеральным законом от 25 мая 1995 г. "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" этой норме в преддверии принятия Закона "О рекламе", в котором предполагалось урегулировать конкретные вопросы недобросовестной рекламной деятельности, был придан более общий характер. Однако вновь принятым Законом о рекламе был существенно расширен перечень видов недобросовестной конкуренции в области рекламы, и сравнительная реклама (абз. 3 ст. 6) стала лишь одним из видов ненадлежащей рекламы.

Часто некорректное сравнение используется для того, чтобы присвоить себе репутацию успешно действующего конкурента. В этом случае недобросовестная конкуренция имеет место уже при самом заявлении: "Мой товар так же хорош, как". Если же выяснится, что, к примеру, игровая приставка - аналог известного товара - отличается худшим качеством, можно говорить также и о недобросовестной конкуренции в форме введения потребителя в заблуждение.

Интересен и неоднозначен еще один случай некорректного сравнения - если фирма, продукция которой отличается повышенным качеством и безопасностью, указывает на худшие характеристики качества и безопасности изделий конкурентов. Это может оказаться губительным для конкурентов, хотя вытеснение менее качественного товара является выгодным для потребителя. Однако достижение передовой фирмой таким путем доминирующего положения в отрасли может привести к неоднозначным последствиям. В условиях российского слаборазвитого рынка доминирование крупной зарубежной фирмы с передовой технологией может привести к упадку отечественной отрасли. Доминирующее положение к тому же подчас ведет к стагнации и снижению интереса к требованиям потребителей, ухудшению ценовой политики, замедлению инноваций. Мелкие производители, которые могли бы внедрить на рынок новую, более выгодную по своим потребительским свойствам продукцию, высоких входных барьеров на него.

С другой стороны, вредно для общества и сохранение и поддержание выпуска небезопасной продукции, если потребитель в недостаточной степени осведомлен о ее негативных свойствах и вследствие этого выбирает товар в первую очередь не по качественным, а по ценовым характеристикам. Таким образом, грань между интересами конкурентов и потребителей бывает очень зыбка и неоднозначна.

Продажа товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг.

В настоящее время именно эта форма недобросовестной конкуренции распространена наиболее широко, и защита от таких действий именно с помощью норм законодательства о пресечении недобросовестной конкуренции вызывает весьма негативную реакцию специалистов в области интеллектуальной собственности.

Поскольку цели производителей и потребителей далеко не во всем совпадают, продажа товара, невыгодная для добросовестного хозяйствующего субъекта, бывает подчас желательной и даже выгодной для потребителя (если это, к примеру, качественная и более дешевая пиратская копия компьютерной программы, фильма на видеокассете, одежды с товарными знаками крупных западных фирм производства (при отсутствии у них соответствующих прав на основании франшизы) стран Восточной Европы).

Следует отметить, что защита от различных недобросовестных способов осуществления конкуренции, например путем незаконного использования средств индивидуализации хозяйствующего субъекта (фирменного наименования, коммерческого обозначения) или его продукта (товарного знака, торговой марки, логотипа и т.п.) в ряде случаев могла бы осуществляться значительно эффективнее при использовании норм о недобросовестной конкуренции, нежели с помощью традиционных норм законодательства об интеллектуальной собственности.

Хозяйствующие субъекты, которые считают свои права на фирменное наименование нарушенными, в том числе в результате недобросовестной конкуренции, не всегда находят эффективные пути пресечения таких действий. Например , если две фирмы с близким по форме и смыслу (хотя и не тождественным) наименованием действуют на рынке, обращение в суд за запретом на использование фирменного наименования может не привести к желаемому результату. В судебной практике имеется немало примеров споров о близких наименованиях конкурентов на одном секторе рынка, о спорах в связи с регистрацией и использованием одинаковых фирменного наименования и товарного знака и т.п. Следует отметить, что при этом далеко не всегда дела решаются в пользу добросовестного хозяйствующего субъекта, - в случае, например, если организации, использующие одинаковое фирменное наименование и действующие в одной области предпринимательства (например на рынке строительных услуг), имеют различные организационно-правовые формы.

Однако обращение в этом случае в антимонопольные органы, при условии, что возможно доказать факт осуществления недобросовестной конкуренции, может оказаться более эффективным.

Получение, использование, разглашение научно-технической, производственной или торговой информации, в том числе коммерческой тайны, без согласия ее владельца.

Издавна секреты производства, позволяющие создавать более качественный товар, привлекать больше потребителей, сохраняли профессионалы в своем ремесле - врачи, виноделы, кузнецы, цирюльники, каменщики и т.п.

Однако защита профессионалом своих секретов неизменно наталкивается на попытки эту защиту преодолеть, и за счет чужих опыта, трудов, мозгов получить необоснованные конкурентные преимущества.

Для защиты таких секретов уже давно были выработаны два основных способа, первый из которых - возведение секретов производства отдельных видов товаров в ранг государственных. Второй путь - предоставление на определенные сроки привилегий лицам, обладающим производственно-технологическими секретами и раскрывающим их для создания новых механизмов, приспособлений, отраслей промышленности. При этом в результате "распространения данных об изобретении во всеобщее сведение" отпадала надобность в мерах по защите конфиденциальности, а прежний владелец секрета получал за его раскрытие на определенный срок весьма существенные преимущества <*>.

<*> Дозорцев В.А. Исключительные права и их развитие. Вступительная статья к сборнику "Права на результаты интеллектуальной деятельности". М.: ДЕ-ЮРЕ, 1995. С. 46.

Однако эти меры не решали задачи защиты некоторых видов информации индивидуального владельца - например списка постоянных покупателей или же особых приемов продвижения товаров (переход работника, обученного таким приемам, к конкуренту, мог значительно ослабить позиции законного владельца информации).

С ростом количества конкурентов на расширявшихся товарных рынках, с увеличением объемов разработок и выпуском в оборот все новых товаров в разных странах стала осознаваться важность законодательной и судебной защиты секретов производства и обращения и необходимости защиты предпринимателей в этой области. В этих целях с конца XIX и особенно в XX веке стали разрабатываться правовые нормы, направленные на предотвращение неправомерного обращения конфиденциальной информации коммерческого характера - торговых секретов, коммерческой и промысловой тайны и т.п.

Однако в социалистической России XX века преобладало мнение о полной ненужности секретов между предприятиями (разумеется, если только эти секреты не были возведены в ранг государственных). Как пишет профессор Дозорцев, "всякое лицо, располагавшее достижением, должно было передать его безвозмездно во всеобщее сведение, а его обязанность передать безвозмездно все данные о достижении по запросу заинтересованного лица была вообще безусловной... Категория "секрет производства" не признавалась законом. Соответственно, не могло быть и речи и о его рыночном обращении" <*>.

<*> Там же. С. 45 - 46.

В этот период в стране был широко распространен обмен передовым опытом между предприятиями; технические усовершенствования (рационализаторские предложения) по директивам вышестоящих органов внедрялись на всех аналогичных предприятиях отрасли. Так, в 70-х годах новые разработки рецептуры и оформления кондитерской продукции "Красного Октября" приказом Минпищепрома были распространены на все действовавшие в то время кондитерские фабрики.

С началом перестройки жестко регламентированной системы управления предприятиями и принятием в 1987 г. Закона СССР "О государственном предприятии (объединении)", была предусмотрена и обязанность предприятия по обеспечению сохранности технологической, патентной и лицензионной (но не коммерческой. - М.З.) информации (п. 7 ст. 11 Закона). И только с принятием Основ гражданского законодательства СССР (ст. 151), а позже и части первой ГК РФ (ст. 139) в экономику возвратилось понятие конфиденциальной коммерческой информации (коммерческой информации, составляющей секрет производства, коммерческой тайны).

Недобросовестные конкуренты нередко пытаются получить скрываемую информацию с использованием различных видов промышленного шпионажа. В современном российском законодательстве, в отличие от законодательства большинства промышленно развитых стран, отсутствует определение промышленного шпионажа <*>, не предусмотрена и ответственность за его осуществление.

<*> Башкин В. Секрет фирмы. Служба. 1995. N 20; Соловьев Э. Коммерческая тайна и ее защита. М.: Главбух, 1995. С. 6.

Однако последствия осуществления промышленного шпионажа в виде срыва сделок, планов создания региональных филиалов и т.п. ощущают на себе многие российские хозяйствующие субъекты. Продажа крупных пакетов акций одному или немногим инвесторам в случае получения конкурентом секретной информации подчас приводит к краху даже наиболее успешных коммерческих проектов и потере самостоятельности предприятия.

Одной из первых весьма распространенных защитных мер стало создание службы безопасности - как специальных подразделений непосредственно в составе компаний, так и специализированных консультационных, охранных фирм, обладающих разнообразными приемами защиты от промышленного шпионажа с использованием различных технических средств.

Вместе с тем проблема защиты информации нередко оказывается проблемой персонала корпорации - "инсайдеров" (сообщников конкурента из числа работников корпорации), небрежности персонала в обеспечении безопасности информации и т.п. Работники - пользователи компьютерных сетей - нередко пренебрегают элементарными правилами защиты информации. Это проявляется, например, в примитивности паролей (в то время как недобросовестные конкуренты активно используют экспертов по психологии тех, кому пароли приходится придумывать), возможности несанкционированного доступа к ним. Подчас сложный пароль пользователь приклеивает на видное место на мониторе или же записывает в текстовый файл на жестком диске (когда этот пароль становится доступен для проникновения через сеть).

В современных российских условиях, к сожалению, недобросовестное получение конкурентами конфиденциальных сведений, в первую очередь коммерческого характера, осуществляется подчас с помощью работников различных государственных органов и ряда организаций (банков, страховщиков), которые в силу своей специфики имеют доступ к конфиденциальной информации.

Осознание важности этой проблемы постепенно пришло к государственным структурам, и не случайно нашло некоторое отражение в Концепциях национальной и информационной безопасности России.

Следует отметить, что в настоящей статье упомянуты лишь формы недобросовестной конкуренции, содержащиеся в Законе о конкуренции. Этот перечень законодатель оставил открытым, исходя из рассмотренного выше понятия недобросовестной конкуренции.

В частности, недобросовестной конкуренцией могут оказаться различные препятствия, которые конкурент создает для своего соперника (дезорганизация производства, сманивание работников, компьютерные вирусы в программах и т.п.). Выявление и обнародование форм недобросовестной конкуренции федеральным антимонопольным органом в специальных публикациях, а также судами при обобщении соответствующей категории дел оказало бы существенное содействие развитию различных мер и способов противодействия недобросовестной конкуренции как правового, так и иного порядка.

В этой связи можно сделать вывод, что проблемы недобросовестной конкуренции в большинстве своем очень и очень неоднозначны - разные явления и примеры часто меняют свою полярность с положительной на отрицательную и обратно. Фактически всегда бывает возможная ситуация, когда кажущееся весьма справедливым и несущим большую пользу решение оказывается несправедливым и причиняющим большой вред. Именно в этой связи и представляется необходимым обращать особое внимание на этическую сторону ведения бизнеса и на этическую составляющую государственного регулирования и управления.

Следует отметить, что по сути своей закрепление в Законе о конкуренции форм недобросовестной конкуренции является обоюдоострым оружием и может использоваться как для защиты добросовестного конкурента, так и для нападения недобросовестного. При этом одновременно или поочередно могут применяться разнообразные конкурентные приемы, запрещенные законодателем как та или иная форма недобросовестной конкуренции.

Среди способов защиты от недобросовестной конкуренции можно выделить административно-, гражданско- и уголовно-правовые.

Законом о конкуренции предусмотрено, что за виновные противоправные действия, нарушающие антимонопольное законодательство, коммерческие и некоммерческие организации или их руководители, а также граждане, в том числе индивидуальные предприниматели несут гражданско-правовую, административную либо уголовную ответственность (ст. 22.1).

При избрании способа защиты от недобросовестных конкурентных действий хозяйствующему субъекту желательно тщательно анализировать (самостоятельно или с привлечением специалистов), с какой целью и каким образом осуществляются те или иные действия, можно ли применить меры их административного пресечения или следует обратиться в суд и т.п.

Говоря об административных способах защиты, следует отметить, что предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции относятся к основным задачам федерального антимонопольного органа, которым является Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП России) (ст. 11 Закона о конкуренции, подпункт 1 п. 5 Положения о МАП России).

Осуществление защиты прав хозяйствующих субъектов от недобросовестной конкуренции в МАП России производится в соответствии с Правилами рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства, утвержденными Приказом МАП России от 25.07.96 N 91 <*>.

<*> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1996. N 4.

Хозяйствующий субъект, обратившись с заявлением о пресечении недобросовестных действий своего конкурента, вправе ожидать, в случае принятия соответствующего решения антимонопольного органа, выдачи предписания о прекращении подобных действий.

В соответствии со ст. 12 Закона о конкуренции федеральный антимонопольный орган вправе:

давать хозяйствующим субъектам обязательные для исполнения предписания о прекращении нарушений антимонопольного законодательства и (или) об устранении их последствий, о восстановлении первоначального положения, перечислении в бюджет прибыли, полученной в результате нарушения антимонопольного законодательства;

принимать решения о наложении штрафов на коммерческие и некоммерческие организации и административных взысканий на их руководителей, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей за нарушения антимонопольного законодательства;

обращаться в суд или арбитражный суд с заявлениями о нарушениях антимонопольного законодательства, а также участвовать в рассмотрении судом или арбитражным судом дел, связанных с применением и нарушением антимонопольного законодательства;

направлять в соответствующие правоохранительные органы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, связанных с нарушением антимонопольного законодательства.

В статье 22 Закона о конкуренции установлена обязательность исполнения предписания федерального антимонопольного органа.

В соответствии с предписаниями федерального антимонопольного органа недобросовестный конкурент может быть обязан: прекратить нарушение, восстановить первоначальное положение, перечислить в федеральный бюджет прибыль, полученную в результате нарушения, выполнить иные действия, предусмотренные предписанием.

При этом в случае нарушения антимонопольного законодательства федеральный антимонопольный орган (территориальный орган) вправе в административном порядке налагать штрафы и выносить предупреждения в соответствии с действующим законодательством.

В настоящее время Министерством по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства подготовлены дополнения и изменения в Закон о конкуренции, в том числе - в отношении ответственности за его нарушение.

Специалисты антимонопольных органов неоднократно критиковали тот принцип, что ответственность хозяйствующих субъектов и размеры штрафных санкций в России не зависят от всего периода противоправных действий, а исчисляются с момента их выявления антимонопольными органами и выдачи предписаний, что может приводить к злоупотреблениям как со стороны антимонопольных органов, так и со стороны хозяйствующих субъектов. Не раз предлагалось также установить ответственность не за неисполнение решений и предписаний антимонопольных органов, а за неправовые действия хозяйствующих субъектов.

По мнению МАП России, улучшить существующую ситуацию поможет "введение прямой ответственности за монополистическую практику и недобросовестную конкуренцию путем установления высоких санкций за эти нарушения".

Следует отметить, вместе с тем, что применение антимонопольными органами действующего законодательства, затрагивающего отношения интеллектуальной собственности, имеет ряд особенностей и "подводных камней", не всегда легко устранимых без соответствующей подготовки в этой отрасли права.

В этой связи, очевидно, гораздо продуктивнее были бы не существующие неоднозначные взаимоотношения Роспатента и МАП России к действиям друг друга, а их взаимное сотрудничество. С учетом эффективно развивающейся сети территориальных органов МАП России и познаний сотрудников Роспатента, РАО и др. в сфере законодательства об интеллектуальной собственности это сотрудничество позволило бы в значительной степени устранять негативные последствия нарушений в сфере прав интеллектуальной собственности и обеспечивать более эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

Меры гражданско-правовой ответственности, помимо упоминавшейся выше компенсации морального вреда, могут также заключаться во взыскании убытков, причиненных недобросовестной конкуренцией, в соответствии со ст. ст. 15, 393 ГК РФ. Вместе с тем, как отмечалось выше, в настоящее время определение размера убытков конкурента производить достаточно сложно, и большее распространение этот способ защиты, очевидно, приобретет в будущем.

Меры уголовно-правовой ответственности в Законе о конкуренции и УК РФ сформулированы неоднозначно. В соответствии с п. 4 ст. 24 Закона о конкуренции, руководители коммерческих и некоммерческих организаций, а также должностные лица органов исполнительной власти различных уровней и органов местного самоуправления, виновные в повторном в течение года неисполнении в срок предписания федерального антимонопольного органа (территориального органа) или в воспрепятствовании выполнению сотрудниками этих органов возложенных на них обязанностей, несут уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

В действовавший ранее УК РСФСР Законом РФ от 13 марта 1992 г. N 2509-1 была введена статья 175.1 "Нарушение антимонопольного законодательства" (в редакции Закона РФ от 20 октября 1992 г. N 3692-1) <*>. Этой статьей была установлена ответственность за "неисполнение в срок должностным лицом органа власти, управления или хозяйствующего субъекта законных предписаний Антимонопольного комитета Российской Федерации, его территориального управления, если оно совершено лицом, которое в течение года подвергалось административному взысканию за те же действия".

<*> Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. N 16. Ст. 838; N 47. Ст. 2664.

Следует учесть, что законодатель не выделяет в разделе VI Закона о конкуренции "Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства" специальные меры ответственности за недобросовестную конкуренцию. Поэтому до января 1997 г. у хозяйствующих субъектов, неоднократно в течение года страдавших от недобросовестных конкурентов (руководители которых подвергались административному взысканию за неисполнение, к примеру, предписания антимонопольного органа о прекращении недобросовестных конкурентных действий), теоретически имелась возможность обратиться за уголовно-правовой защитой.

Целью недобросовестной конкуренции может оказаться ограничение конкуренции, совершенное путем устранения с рынка других субъектов экономической деятельности (ч. 1 ст. 178 УК РФ), причем подчас сопряженное с применением насилия или угрозой его применения (ч. 3 ст. 178 УК РФ).

Однако, как отмечалось выше, недобросовестные конкурентные действия, имея своей целью приобретение хозяйствующим субъектом необоснованных конкурентных преимуществ, одновременно могут составлять правонарушение в соответствии с нормами каких-либо иных отраслей права. Поэтому факт недобросовестной конкуренции иногда может и не получить такой оценки, если указанная цель не выявлена правоприменительными органами, - хотя от этого он не становится более приемлемым с точки зрения добросовестного ведения конкурентной борьбы. В этой связи следует иметь в виду ряд преступлений, которые могут оказаться совершенными именно в целях получения преимущества в конкурентной борьбе. Учет этого обстоятельства может значительно облегчить решение вопроса "кому это выгодно?" при расследовании преступления, когда нарушитель неочевиден (например, неизвестно лицо, собиравшее сведения, составляющие банковскую или коммерческую тайну, или же неизвестно, кто организовал утечку сведений).

Недобросовестной конкуренцией может оказаться также "незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ним обозначений для однородных товаров" (ч. 1 ст. 180 УК РФ), а также незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в РФ товарного знака или наименования места происхождения товара.

Недобросовестная конкуренция может, в частности, сопровождаться клеветой, - распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию (ст. 129 УК РФ); оскорблением - унижением чести и достоинства другого лица, выраженного в неприличной форме (ст. 130 УК РФ).

Одной из форм недобросовестной конкуренции, осуществляемой в рекламной деятельности, может явиться заведомо ложная реклама, т.е. использование в рекламе заведомо ложной информации относительно товаров, работ или услуг, а также их изготовителей (исполнителей, продавцов), совершенное из корыстной заинтересованности и причинившее значительный ущерб (ст. 182 УК РФ). С другой стороны, заведомо ложная реклама может иметь место и в случае отсутствия конкурентов - что имело место, в частности, в 1992 - 1993 г., в начальный период формирования финансовых пирамид.

Также необоснованные конкурентные преимущества может получить нарушитель изобретательских и патентных прав путем незаконного использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашения без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоения авторства или принуждения к соавторству (ст. 147 УК РФ).

Недобросовестная конкуренция может осуществляться и при незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом в целях разглашения либо незаконного использования этих сведений, а также незаконного разглашения или использования сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, без согласия их владельца, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности (ст. 183 УК РФ).

Немаловажной является и самозащита хозяйствующими субъектами своих прав, которая может быть весьма эффективной при наличии достаточно профессионально подготовленных правовых консультантов.

В первую очередь, это профилактические меры. В зависимости от вида деятельности хозяйствующего субъекта они могут варьироваться. Некоторые издательские и книготорговые фирмы, например, составляют "черные списки" недобросовестных контрагентов. Аналогично действует и банковское сообщество.

Перечни добросовестных хозяйствующих субъектов ведут торгово-промышленные палаты.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона РФ от 7 июля 1993 года N 5340-1 (в редакции Федерального закона от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ) "О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации" <*> в число задач торгово-промышленных палат входит, в частности, принятие мер в рамках предоставленных им прав к недопущению и пресечению недобросовестной конкуренции и неделового партнерства.

<*> Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. N 33. Ст. 1309.

При осуществлении хозяйственной деятельности с использованием объектов интеллектуальной собственности необходима тщательная предварительная проверка заключаемых лицензионных контрактов во всех случаях передачи прав на использование таких объектов. Причем в данном случае необходим как общий анализ контракта, так и в ряде случаев консультация патентного поверенного, специалиста в области авторского права и т.п., который сможет квалифицированно оценить, насколько объем передаваемых прав соответствует заявленному вашим контрагентом.

Иногда бывает целесообразно воспользоваться услугами детективов.

Следует иметь в виду, что согласно Закону РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" как один из видов предоставляемых в целях сыска услуг рассматривается "установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну" (п. 3 ст. 3). Вместе с тем п. 2 этой же статьи предоставляет право использования услуг лиц, на законном основании занимающихся частной детективной и охранной деятельностью, в целях "сбора информации для деловых переговоров". Некоторая расплывчатость формулировки позволяет обеспечивать преимущества в таких переговорах за счет получения о партнерах охраняемых ими конфиденциальных сведений, к которым нет доступа на законном основании, имеющих действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности третьим лицам, как это предусмотрено в определении коммерческой тайны в ст. 139 ГК РФ.

Разносторонность частной детективной и охранной деятельности, однако, позволяет воспользоваться услугами по "консультированию и подготовке рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств" в самых различных, и не всегда добросовестных, целях.

Можно сделать вывод, что предотвращение недобросовестной конкуренции может быть достигнуто с помощью ряда организационно-правовых мероприятий, формирующих определенные условия ведения предпринимательской деятельности в Российской Федерации. Как представляется, дальнейшее развитие рыночной экономики будет способствовать соединению этих, пока еще достаточно разрозненных, мер в единый комплекс средств организационно-правового воздействия на хозяйствующие субъекты в целях осуществления ими добросовестной предпринимательской деятельности и предотвращения недобросовестной конкуренции.

С учетом изложенного выше можно сделать ряд выводов.

Во-первых, сформулированное в настоящее время в законодательстве понятие недобросовестной конкуренции, как представляется, содержит большое количество квалифицирующих признаков, которые его утяжеляют и затрудняют его применение на практике. Достаточно было бы сформулировать это понятие как "поведение хозяйствующего субъекта-конкурента (действие или бездействие), противоречащее требованиям добропорядочности, разумности и справедливости при осуществлении предпринимательской деятельности и ведущее к получению необоснованных конкурентных преимуществ".

Во-вторых, желательна тщательная проработка условий, при которых наступает ответственность за совершение недобросовестных конкурентных действий, и разработка комплексной системы мер ответственности за эти нарушения в самостоятельном Законе о недобросовестной конкуренции.

Соединение усилий правоведов, экономистов, философов, социальных психологов при подготовке Закона о недобросовестной конкуренции, сам факт принятия такого Закона мог бы оказать значительное воздействие на формирование негативного отношения общественности к недобросовестной предпринимательской деятельности.

В-третьих, необходимо постоянное взаимодействие государственных органов, занимающихся проблемами недобросовестной конкуренции, защиты интеллектуальной собственности, таможенных и иных органов между собой и с теми общественными структурами, которые предпринимают усилия по созданию и введению в деловую практику этических принципов российского бизнеса.

В-четвертых, необходимо гласное обсуждение проблем добросовестности в бизнесе и обобщение практики пресечения недобросовестной конкуренции - как федеральным антимонопольным органом, так и судебными органами, торгово-промышленными палатами и т.п.

Как представляется, сочетание государственного контроля и контроля самих хозяйствующих субъектов за добросовестным осуществлением конкуренции в целом при осуществлении предпринимательской деятельности также могло бы оказаться весьма эффективным.